Wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego

Ciężar dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnych znaków towarowych, takich jak należące do Hewlett Packard Development Company LP, nie musi spoczywać wyłącznie na pozwanym polskim przedsiębiorcy sprzedającym sprzęt komputerowy opatrzony tymi znakami towarowymi – w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku. Na polskim sądzie ciąży obowiązek dostosowania rozkładu ciężaru dowodu. Stan faktyczny pokazuje, że kwestia ciężaru dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnego znaku towarowego nie jest uregulowana w rozporządzeniu 2017/1001/UE. Trybunał wskazał, że ochrona swobody przepływu towarów może wymagać dostosowania zasad dowodowych. W rezultacie sąd krajowy powinien dopasować rozkład ciężaru dowodu wyczerpania prawa wynikającego ze znaku towarowego.

Tematyka: wyczerpanie praw, znak towarowy, Hewlett Packard Development Company LP, sąd krajowy, Trybunał Sprawiedliwości, rozkład ciężaru dowodu, unijny znak towarowy, ochrona praw własności intelektualnej, swobodny przepływ towarów, dystrybucja selektywna, TS z 18.1.2024 r., C-367/21

Ciężar dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnych znaków towarowych, takich jak należące do Hewlett Packard Development Company LP, nie musi spoczywać wyłącznie na pozwanym polskim przedsiębiorcy sprzedającym sprzęt komputerowy opatrzony tymi znakami towarowymi – w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku. Na polskim sądzie ciąży obowiązek dostosowania rozkładu ciężaru dowodu. Stan faktyczny pokazuje, że kwestia ciężaru dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnego znaku towarowego nie jest uregulowana w rozporządzeniu 2017/1001/UE. Trybunał wskazał, że ochrona swobody przepływu towarów może wymagać dostosowania zasad dowodowych. W rezultacie sąd krajowy powinien dopasować rozkład ciężaru dowodu wyczerpania prawa wynikającego ze znaku towarowego.

 

Ciężar dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnych znaków towarowych, takich jak należące do
Hewlett Packard Development Company LP, nie musi spoczywać wyłącznie na pozwanym polskim
przedsiębiorcy sprzedającym sprzęt komputerowy opatrzony tymi znakami towarowymi – w ramach
powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku. Na polskim sądzie ciąży obowiązek dostosowania
rozkładu ciężaru dowodu.




Stan faktyczny
Amerykańska spółka Hewlett Packard Development Company LP (dalej: H.P.) jest podmiotem praw wyłącznych do
zarejestrowanych unijnych znaków towarowych HP. Prowadzi on obrót towarami stanowiącymi sprzęt komputerowy,
opatrzonymi tymi znakami towarowymi, za pośrednictwem autoryzowanych przedstawicieli, którzy zobowiązują się,
że nie będą sprzedawać tych towarów, poza użytkownikami końcowymi, podmiotom nienależącym do jego sieci
dystrybucyjnej. Owi autoryzowani przedstawiciele są ponadto zobowiązani do nabywania tych towarów wyłącznie od
innych autoryzowanych przedstawicieli lub od samego H.P.
Polska spółka Senetic S.A. (dalej: S.) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji sprzętu
komputerowego. Wprowadzała ona do Polski towary opatrzone unijnymi znakami towarowymi, których właścicielem
jest H.P. Nabywała ona te towary od mających siedzibę na terytorium EOG sprzedawców niebędących oficjalnymi
dystrybutorami towarów H.P., po uzyskaniu od tych sprzedawców zapewnień, że sprzedaż tych towarów w EOG nie
narusza praw wyłącznych H.P. Ponadto S. bezskutecznie zwracał się do autoryzowanych przedstawicieli H.P.
o potwierdzenie, że te towary mogą być przedmiotem obrotu na terytorium EOG bez uszczerbku dla jego praw
wyłącznych.
H.P. wytoczył przed sądami polskimi powództwo o zaniechanie naruszania praw wynikających z unijnych znaków
towarowych, których jest właścicielem, żądając m.in. zakazania S. przywozu, wywozu, reklamowania oraz
składowania w powyższych celach towarów stanowiących sprzęt komputerowy oznaczony tymi znakami towarowymi,
które to towary nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez H.P. lub za jego zgodą. S.
powoływał się na wyczerpanie praw wynikających z tych unijnych znaków towarowych, podnosząc, że rozpatrywane
towary zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez H.P. lub za jej zgodą.
Sąd Okręgowy w Warszawie (sąd odsyłający), zauważa, że wobec braku systemu oznaczeń towarów H.P.
niezależnemu dystrybutorowi jest w praktyce bardzo trudno określić rynek przeznaczenia każdego z towarów
oznaczonych tymi unijnymi znakami towarowymi, a tym bardziej przedstawić dowód na to, że towary te zostały
wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez właściciela tych znaków towarowych lub za jego zgodą.
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone do czasu ogłoszenia wyroku TS z 17.11.2022 r., Harman
International Industries, C-175/21, 
. Po jego wydaniu sąd odsyłający podtrzymał pytanie dotyczące rozkładu
ciężaru dowodu.
Stanowisko TS
Trybunał wskazał, że w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2017/1001 z 14.6.2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L z 2017 r. Nr 154, s. 1) przyznano właścicielowi
unijnego znaku towarowego wyłączne prawo, pozwalające mu między innymi na zakazanie wszelkim osobom
trzecim dokonywania przywozu towarów opatrzonych jego znakiem towarowym, ich oferowania, wprowadzania do
obrotu lub ich magazynowania w tym celu bez jego zgody. W art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001/UE
przewidziano wyjątek od tej zasady, stanowiąc, że prawa właściciela znaku towarowego podlegają wyczerpaniu,
jeżeli towary zostały wprowadzone do obrotu na terytorium UE lub EOG pod tym znakiem przez samego właściciela
lub za jego zgodą. Przepis ten ma na celu pogodzenie podstawowych interesów związanych z ochroną praw do
znaków towarowych z jednej strony i interesów związanych ze swobodnym przepływem towarów w UE lub na
terytorium EOG z drugiej strony. Dla celów zapewnienia właściwej równowagi między tymi podstawowymi
interesami, możliwość powołania się na wyczerpanie praw wynikających z unijnego znaku towarowego jako wyjątek
od tego prawa jest ograniczona (wyrok Harman International Industries, pkt 41).
Trybunał stwierdził, że kwestia, na której stronie spoczywa ciężar dowodu wyczerpania praw wynikających
z unijnego znak towarowego, po pierwsze, nie jest uregulowana w art. 15 rozporządzenia 2017/1001/UE, ani


w żadnym innym przepisie tego rozporządzenia. Po drugie, kwestie proceduralne poszanowania praw własności
intelektualnej, w tym praw wyłącznych przewidzianych w art. 9 rozporządzenia 2017/1001/UE, są co do zasady
regulowane przez prawo krajowe.
Trybunał wielokrotnie orzekał, że podmiotowi, który ma w posiadaniu towary wprowadzone do obrotu na terytorium
EOG pod unijnym znakiem towarowym przez właściciela tego znaku lub za jego zgodą, przysługują prawa z tytułu
swobody przepływu towarów, zagwarantowanej w art. 34 i art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz.Urz. UE C z 2016 r. Nr 202, s. 47) oraz z art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001/UE, które sądy krajowe muszą
chronić (wyrok Harman International Industries, pkt 69).
Trybunał orzekł już, że co do zasady zgodna z prawem UE jest regulacja prawa krajowego państwa członkowskiego,
na mocy której wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego stanowi zarzut podnoszony na swoją obronę,
wobec czego ciężar dowodu spoczywa na stronie pozwanej. Ponadto TS uściślił, że ochrona swobody przepływu
towarów może wymagać, aby ta reguła dowodowa podlegała dostosowaniom (wyrok TS z 8.4.2003 r., Van Doren +
Q, C-244/00, 
, pkt 35–37). A zatem krajowe zasady przeprowadzania i oceny dowodu wyczerpania praw
wynikających ze znaku towarowego powinny być zgodne z wymogami wynikającymi ze swobody przepływu towarów,
a w rezultacie należy je dostosować, gdy mogą one umożliwić właścicielowi tego znaku towarowego wprowadzenie
barier na krajowych rynkach i wspieranie w ten sposób utrzymywania różnic cenowych między państwami
członkowskimi (wyrok Harman International Industries, pkt 50). W konsekwencji, jeżeli strona pozwana w ramach
powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku zdoła wykazać, że istnieje rzeczywiste ryzyko wprowadzenia
barier na rynkach krajowych, gdyby na niej samej miał spoczywać ciężar dowodu wprowadzenia towarów do obrotu
w UE lub na terenie EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, TS uznał, że do sądu krajowego
rozpatrującego sprawę należy dostosowanie rozkładu ciężaru dowodu wyczerpania prawa wynikającego ze
znaku towarowego (wyrok Van Doren + Q, pkt 39).
W niniejszej sprawie w systemie dystrybucji selektywnej, jaką posługuje się H.P., dostawca zobowiązuje się
w ogólności sprzedawać bezpośrednio lub pośrednio towary lub usługi objęte porozumieniem tylko dystrybutorom
wybranym według określonych kryteriów, podczas gdy ci dystrybutorzy zobowiązują się nie sprzedawać tych towarów
lub usług nieautoryzowanym dystrybutorom na terytorium wyznaczonym przez dostawcę dla celów wdrożenia tego
systemu dystrybucji. Trybunał wskazał, że strona pozwana, w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa
do znaku, napotkałaby poważne trudności w przedstawieniu dowodu, ze względu na zrozumiałą niechęć
dostawców do ujawnienia ich źródła zaopatrzenia, w ramach sieci dystrybucji właściciela rozpatrywanych unijnych
znaków towarowych.
Reasumując TS orzekł, że art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001/UE w związku z art. 34 i art. 36 TFUE należy
interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie temu, aby ciężar dowodu wyczerpania praw
wynikających z unijnego znaku towarowego spoczywał wyłącznie na stronie pozwanej, w ramach powództwa
o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku, w sytuacji gdy opatrzone tym znakiem towarowym towary
niezawierające żadnych oznaczeń umożliwiających osobom trzecim określenie rynku, na którym są one
przeznaczone do sprzedaży, i dystrybuowane za pośrednictwem sieci dystrybucji selektywnej, której
członkowie mogą je odsprzedawać wyłącznie innym członkom tej sieci lub użytkownikom końcowym, zostały
nabyte przez tę stronę pozwaną w UE lub na terytorium EOG po uzyskaniu od sprzedawców zapewnienia, iż
mogą one być tam zgodnie z prawem przedmiotem obrotu, a właściciel danego znaku towarowego odmawia
dokonania przez siebie takiej weryfikacji na prośbę nabywcy.

Komentarz
Z niniejszego wyroku wynika, że ciężar dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnych znaków towarowych nie
musi spoczywać wyłącznie na stronie pozwanej w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku.
Zdaniem Trybunału, w takich okolicznościach, jak w niniejszej sprawie, do sądu krajowego należy dostosowanie
rozkładu ciężaru dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnych znaków towarowych, poprzez nałożenie na
właściciela tych znaków ciężaru wykazania, że dokonał on pierwszego wprowadzenia do obrotu egzemplarzy
rozpatrywanych towarów poza terytorium UE lub EOG, bądź też na nie zezwolił. W sytuacji gdy ten dowód zostanie
przedstawiony, strona pozwana w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku będzie musiała
wykazać, że te same egzemplarze zostały następnie przywiezione na terytorium EOG przez właściciela znaku
towarowego lub za jego zgodą.
Szczegółową argumentację, przedstawioną w niniejszym wyroku Trybunał oparł na wyrokach w sprawach Harman
International Industries oraz Van Doren + Q.

Wyrok TS z 18.1.2024 r., Hewlett Packard Development Company, C-367/21, 








 

Trybunał stwierdził, że ciężar dowodu wyczerpania praw wynikających z unijnego znaku towarowego nie musi spoczywać wyłącznie na stronie pozwanej w ramach powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku. W takich okolicznościach sąd krajowy powinien dostosować rozkład ciężaru dowodu, nakładając go na właściciela znaku towarowego. W niniejszej sprawie sąd odsyłający podtrzymał pytanie dotyczące tego rozkładu ciężaru dowodu. Wyrok TS z 18.1.2024 r., Hewlett Packard Development Company, C-367/21, to istotne orzeczenie w kontekście wyczerpania praw związanych ze znakiem towarowym.